Вступление в наследство по закону (без завещания) в 2022 году

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Вступление в наследство по закону (без завещания) в 2022 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Справедливости ради надо сказать, что в России оформление наследства после смерти по завещанию – процедура достаточно редкая. У нас традиционно завещаний не пишут. И вообще в большинстве семей считается дурным тоном обсуждать будущее наследство старших родственников. И уж тем более, не составляют завещания совсем молодые люди, как это принято на Западе.

Оформление наследства без завещания

Это самый распространенный в нашей стране вариант наследования. Например, оформление наследства без завещания после смерти родителя или родителей. Один или несколько взрослых детей (а также родителей усопших, если они еще живы) в равных долях делят между собой их имущество. Это самый простой вариант.

Порядок оформления наследства без завещания в рамках «малой семьи» прост:

  • Наследники приходят к территориальному государственному нотариусу со свидетельством о смерти, и открывают наследство.
  • Затем каждый из них пишет заявление о принятии наследства, либо отказе от него.

Пошлина при оформлении наследства

Еще один актуальный вопрос – сколько налога правопреемнику придется заплатить в казну после того, как он узаконит право на имущество умершего родственника?

Уточним сразу: платят за наследство не налоги, а пошлины. Налог упразднен в 2006 году. Впрочем, разница актуальна скорее для ФНС, чем для плательщика.

Государственная пошлина на наследство имеет разный размер: 0,3% от стоимости для близких родственников (двух первых очередей), 0.6% — для всех прочих. От пошлины освобождаются:

  • Лица, постоянно проживающие в наследуемой недвижимости.
  • Несовершеннолетние наследники.
  • Недееспособные граждане.
  • Некоторые льготные категории (ветераны и т.д.).

Какие документы должны быть представлены

Распределение наследственной массы, оставшейся от дееспособного гражданина, между наследниками по закону происходит на общих основаниях.

Прежде всего, потенциальным наследникам необходимо обратиться в органы ЗАГСа и получить документальное подтверждение факта смерти наследодателя.

В случае если о судьбе гражданина долгое время ничего не известно, можно обратиться в суд с иском о признании этого гражданина безвременно отсутствующим либо умершем.

Внимание! Основаниями, на которых органы ЗАГСа могут выдать свидетельство о смерти гражданина, являются:

  • справка о смерти гражданина, выданная учреждением здравоохранения;
  • решение суда о признании гражданина умершим.

Отметим, что свидетельство о смерти предоставляется органами ЗАГСа на безвозмездной основе. Государственная пошлина за выдачу свидетельства о смерти не взимается.

Получив свидетельство о смерти, следует обратиться в территориальное подразделение Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ и снять умершего гражданина с регистрационного учета. Кроме свидетельства о смерти потребуется документ, удостоверяющий личность обратившегося гражданина.

Территориальное подразделение Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ снимет умершего гражданина с регистрационного учета и предоставит обратившемуся гражданину:

  • справку о том, где на момент смерти проживал гражданин;
  • выписку из домовой книги.

На основании вышеперечисленной документации определяется место открытия наследства.

Важно! Для открытия наследства потребуется предоставить в органы нотариата следующую документацию:

  • свидетельство о смерти гражданина;
  • справку о месте последнего проживания;
  • выписку из домовой книги.

Гражданину, вступающему в права наследования по закону, потребуется доказать факт родства с наследодателем.

Наследование части имущества близкими родственниками, детьми, опекунами, бывшими супругами

Ценности усопшего распределяются между членами семьи в равных объемах. Вне зависимости от призываемой очереди на долю вправе рассчитывать нетрудоспособные иждивенцы (ст. 1148 ГК РФ).

Родители или усыновители, биологические или приемные дети относятся к претендентам первой очереди. Отсутствие кровного родства значения не имеет. А вот опекуны в круг претендентов не входят. Не наделены такими правами экс-супруги. Рассчитывать на долю наследства после смерти бывшего мужа/жены без завещания могут лишь получатели алиментов, проживающие с покойным под одной крышей не менее 1 года.

Особого внимания заслуживает совместное владение. Передача неделимой вещи нескольким гражданам допускается. Права рассчитывают в форме простых дробей. Управление и распоряжение такими активами регламентируется главой 16 ГК РФ.

При невозможности совместного владения разрешено заключать соглашение о выплате компенсации. Обязательная доля супругов при наследовании по закону дает преимущество. По ст. 1168 ГК РФ вдовец или вдова могут требовать единоличного пользования вещью. Приоритет отдают также родственникам, постоянно эксплуатировавшим имущество. Кроме того, домочадцы вправе претендовать на предметы обихода либо обстановки жилого помещения наследодателя. При этом выплачивать компенсацию обладатели преимущества будут в полном объеме.

Комментарий к ст. 1142 ГК РФ

1. В качестве наследников по закону выступают исключительно физические лица, которые разделены на несколько очередей.

В комментируемой статье говорится о наследниках первой очереди, к числу которых относятся наиболее близкие наследодателю люди: дети, супруг и родители.

Дети призываются к наследованию независимо от возраста и трудоспособности. Наследником признается также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти, но зачатый при его жизни (см. комментарий к п. 1 ст. 1116 ГК). Основанием возникновения наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке. Для того чтобы наследование по закону детей после родителей или родителей после детей стало возможным, необходимо документально подтвердить происхождение детей от родителей в установленном законом порядке.

Законодатель в комментируемой статье имел в виду в первую очередь сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Материнство (то есть происхождение ребенка от матери) устанавливается органом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (они выдаются медицинскими учреждениями). При рождении ребенка вне медицинского учреждения запись может производиться на основании других документов, а также свидетельских показаний или иных доказательств.

Читайте также:  Как заполнить справку 6-НДФЛ: инструкция по оформлению в 2022 году

Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недействительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.

Признание брака между родителями ребенка недействительным не влияет на права ребенка (в том числе и на наследственные), если ребенок рожден в таком браке либо в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК). Таким образом, дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействительным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.

Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца — лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В частности, отцовство может быть установлено в добровольном порядке и судебном.

Добровольное установление отцовства производится органами загса в следующих случаях:

1) если заявление о регистрации рождения ребенка подается совместно отцом и матерью ребенка;

2) если получить согласие матери невозможно (в случае ее смерти, признания недееспособной, лишения родительских прав, невозможности установления ее места нахождения и т.д.) — по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства либо по решению суда);

3) если отцовство признано в добровольном порядке до рождения ребенка (при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться невозможной или затруднительной.

Установление отцовства производится по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда (п. 3 ст. 48 СК РФ).

Не призываются к наследованию родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в них к моменту открытия наследства. С точки зрения наследственного права они считаются недостойным наследниками (ст. 1117 ГК РФ, см. комментарий к ней).

Наследниками по закону являются также усыновленные и усыновители. Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему), в соответствии с которым при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Таким образом, при усыновлении усыновитель принимает на себя по отношению к ребенку, который не является его сыном или дочерью, все те обязанности, которые законом возложены на его родителей, и приобретает все права, которыми пользуется родитель.

Таким образом, у родных детей и усыновленных имеются одинаковые права на наследственное имущество, оставшееся после смерти наследодателя. При этом одновременно прекращается правовая связь усыновленного с его кровными родителями и другими родственниками. В связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему) усыновленный и его потомство по общему правилу не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Однако из этого правила есть исключения. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему) в случаях, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный по решению суда сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Семейным кодексом РФ предусмотрено два таких случая. Так, в соответствии с п. 3 ст. 137 СК при усыновлении ребенка одним лицом личные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК).

Бывают случаи, когда на наследство претендует лицо, утверждающее, что оно было фактически принято в семью и проживало на положении усыновленного. При отсутствии юридически оформленного усыновления на наследство такие лица претендовать не могут.

Имеет ли право опекун на наследство опекаемого, который был недееспособным

Исходя из положений, закрепленных в 1 части 17 статьи Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве, ни опекун, ни попечитель не имеют права претендовать на объекты имущества друг друга.

Кроме того, нормы, закрепленные в 3 части 37 статьи Гражданского кодекса РФ, запрещают опекунам заключать сделки, направленные на отчуждение объектов собственности подопечного с гражданами, состоящими в близком родстве с опекуном.

Исходя из вышеизложенного, гражданин, являющийся опекуном, не сможет унаследовать имущество опекаемого, по крайней мере по завещанию. Но это теория. А практика показывает, что ситуация обстоит не столь однозначно.

Соблюдая ряд условий, гражданин, ставший опекуном, может вступить в права наследования имуществом опекаемого как по завещанию, так и по закону.

Оформление вступления в наследство

Теперь вы знаете о том, имеет ли недееспособный право на наследство. А как правильно оформить вступление и существуют ли особенности?

Принять наследственное имущество можно двумя способами: через нотариальную контору или фактически. Чаще всего используют первый способ, поскольку он позволяет полностью оформить права на наследство и избежать возможных трудностей в будущем.

Если недееспособный стал наследником, то его официальный представитель должен обратиться в местный нотариальный орган и выполнить ряд действий, который включает в себя:

  • Составление заявления о вступлении в наследство.
  • Сбор и предоставление документов для нотариуса.
  • Получение свидетельства о наследстве.
  • Регистрация полученного имущества.
Читайте также:  Изменения в заполнении платёжных поручений с 1 октября 2021 года

Оформление наследства занимает полгода и по истечении этого срока представитель преемника получит свидетельство о праве наследования. Одно из отличий от принятия наследства обычным получателем: недееспособный гражданин освобождается от уплаты налога за выдачу свидетельства, если он является несовершеннолетним или над ним установлена опека.

Какие документы нужны для нотариуса при открытии наследства? Для юриста нужно подготовить:

  • Свидетельство о смерти наследодателя.
  • Справку о его последнем месте регистрации.
  • Выписку о снятии наследодателя с регистрационного учета по месту жительства.
  • Завещание на недееспособного гражданина (если оно есть).
  • Медицинские документы, подтверждающие недееспособность (если есть инвалидность).
  • Постановление об опеке или попечительстве, усыновлении (для подтверждения полномочий представителя).

Необходимы также документы, устанавливающие родственную связь недееспособного и отдающего или указывающие на факт иждивенчества. К таким бумагам можно отнести свидетельство о рождении или браке, постановление об опеке или усыновлении.

Может ли такой гражданин отказаться?

Согласно законодательству (Ст.1157 ГК РФ), недееспособный наследник имеет право отказаться от положенного ему имущества.

Внимание! Делать это необходимо только под контролем опекуна и при согласии органов опеки. В остальных случаях отказ будет считаться недействительным.

Видео о том, можно ли отказаться от наследства и как это сделать:

Итак, при вступлении в наследство лиц, лишенных дееспособности, существует множество нюансов. Есть определённые правила, по которым такие люди имеют обязательное право на наследуемое имущество, но при желании могут от него отказаться. Всеми правами для распоряжения наследством владеет опекун или родитель несовершеннолетнего. А вот оставлять наследство недееспособный гражданин не может, поскольку не обладает соответствующими правами.

Обязательная доля недееспособного

Хотя завещание – это последняя воля умершего, в процедуре раздела наследства его указания не всегда учитываются в полном объеме. Гражданский кодекс РФ содержит понятие об обязательной доле в наследстве.

Если обязательный наследник получает по завещанию всю полагающуюся ему по закону долю, его права учтены. В каких случаях может возникнуть необходимость рассчитывать обязательную долю? Чаще всего это касается ситуаций, когда:

  • завещатель передал все имущество третьим лицам, не учитывая интересы обязательных наследников;
  • доля от наследственной массы претендентов сильно занижена;
  • обязательный наследник вовсе не фигурирует в завещании.

Когда в волеизъявлении указана лишь часть имущества умершего, обязательная доля формируется из оставшейся его части, а при необходимости – также из доли, упомянутой в завещании.

Нужно понимать, что к наследникам переходят не только права на обладание имуществом, но и обязанности по возвращению долгов умершего.

Право на наследование по закону и завещанию: особенности и нормы

Что же такое наследование и что можно получить после смерти близкого человека? Вступление в наследство – это процедура, которая направлена на юридическое оформление передачи имущества от умершего гражданина к его родственникам или преемникам по завещанию. Получить близкие люди наследодателя могут все, что принадлежало отдающему на правах собственности.

Основные объекты наследства – это квартира, дом, автомобиль, земельный участок. Наследованию также подлежат материальные ценности, личные вещи, ценные бумаги и драгоценности.

По закону стать наследниками могут только родственники покойного. Его дети, родители и супруга – это преемники первой очередности, между которыми будет разделена наследственная масса. Имущество чаще всего делится поровну, но в некоторых ситуациях жена может претендовать на большую долю. Читайте: «Как делится наследство между супругой и детьми».

Если первоочередных получателей нет, то, на основании статьи 1142 ГК РФ, к наследованию призывается следующий круг родственников – родные братья и сестры отдающего. Всего же очередностей семь, права на наследование между которыми передается в порядке очереди. Причиной для смены круга наследников является отказ или отсутствие кандидатов предыдущей очередности.

Круг наследников может быть определен не только на основании законной очередности, но и по личному решению наследодателя. Согласно статье 1118 Гражданского кодекса любой гражданин вправе самостоятельно определить своих наследников, составив при жизни завещание.

По завещанию призванными к наследованию могут быть любые лица, которые были указаны в документе. При этом допускается лишение завещанием кого-либо из родственников наследственного права. Важно знать, что наследование недееспособным не может быть ограничено. Об этом мы расскажем ниже.

Вступить в наследство у нотариуса или осуществить фактическое принятие имущества необходимо в течение полугода с даты смерти наследодателя. По истечении этого периода наследник не лишается своего права, однако, вступить он сможет только через суд, обратившись с иском о восстановлении прав на наследство.

Открытие наследства происходит по месту последнего проживания наследодателя. Все преемники и их представители должны обратиться в местный нотариальный орган в установленные сроки и предоставить пакет документов, а также написать заявление о вступлении. При отсутствии места постоянного жительства у отдающего открытие наследства осуществляется по месту нахождения оставленного имущества.

Кто получит наследство после смерти недееспособного гражданина

А как будет распределено наследство недееспособного после его смерти? Как правило, наследниками нетрудоспособных наследодателей становятся их законные преемники – близкие родственники. Фактически имущество, которое принадлежит недееспособному, после смерти будет передано его детям, родителям или супруге. При их отсутствии к наследованию будут призваны следующие очередности.

Может ли недееспособный гражданин передать свое имущество по завещанию? По закону нетрудоспособный человек не имеет возможности самостоятельно принимать решения и распоряжаться своим имуществом. А значит, составить завещание такой человек не может.

Завещание также не может быть написано официальным представителем нетрудоспособного гражданина. Если же гражданин составил завещание до официального оформления нетрудоспособности, то такой документ будет действителен.

Таким образом, наследниками нетрудоспособного гражданина могут стать его близкие родственники или же преемники по завещанию, если такой документ был составлен до оформления недееспособности.

Опекун не может претендовать на наследство своего подопечного по закону, но может наследовать по завещанию. А вот недееспособный гражданин, напротив, имеет право на вступление в наследство после смерти своего опекуна в качестве иждивенца, основного законного наследника или же как преемник по завещанию.

Читайте также:  График выхода на пенсию в 2023 году: кто получает заслуженный отдых?

В этой статье мы рассказали вам о том, как происходит наследование нетрудоспособными наследниками и какие особенности есть при оформлении вступления. Если у вас остались вопросы о наследовании по этой или любой другой теме, то вы можете получить бесплатную консультацию на нашем сайте. Напишите свой вопрос в специальной форме ниже, и наш юрист подробно вас проконсультирует.

В чем разница получения наследства по завещанию и по закону

Как видим, сроки, перечень документов и порядок их предоставления в обоих случаях неизменны. Отличие юридических процедур заключается в специфике наследования. Круг лиц при вступлении в наследство по завещанию значительно шире: он не ограничивается правополучателями первых очередей. Вступить в наследство в завещательном порядке могут не только кровные родственники, но и совершенно чуждые семье люди. Ими могут являться физические лица, предприятия и даже государства, в том числе иностранные.

По своему усмотрению завещатель определяет и наследуемые доли в имуществе. Половину квартиры он может оставить одному родственнику, а оставшуюся часть – разделить между тремя другими. При наследовании по закону собственность будет распределена без учета воли умершего – в равных между всеми представителями первой и последующих очередей.

Завещательный порядок наследования приоритетен по сравнению с законным. Согласно Статье 1111 Кодекса, последний вступает в силу только если покойный не написал завещание или оно было признано недействительным. Также имущество делится в равных долях по закону, если правопреемники, указанные в документе, отказались от своих прав. Одно из главных требований к наследодателю — в момент составления завещания он должен быть дееспособным. В противном случае заинтересованные лица могут оспорить силу документа в суде.

Что происходит с непринятым наследством

Итак, минуло полгода с момента смерти владельца имущества, а указанный им в завещании преемник так и не заявил о своем желании унаследовать полагающуюся ему собственность. В такой ситуации наследник утрачивает свое право на приобретение наследства и считается отпавшим, однако он сохраняет за собой возможность обжаловать в суде этот исход событий.

Далее судьба непринятого наследства зависит от того, каким способом оно передается и имеются ли иные претенденты на неунаследованную долю.

Если имущество передается по завещанию, то долю наследника, проигнорировавшего сроки вступления в наследство, могут получить остальные правопреемники, указанные в завещании, если таковые заявят о своем желании. То есть, если наследник по завещанию не вступил в наследство, положенное ему волей умершего родственника разделят между собой прочие наследователи.

В случае, когда наследная масса распределяется по закону, непринятая доля отойдет остальным наследникам первой очереди (или, при отсутствии этих наследников, родственникам второй, третьей очереди и так далее) и будет распределена между ними. Это называется приращением долей прочих преемников.

Порой наследователь всего один, и он не горит желанием вступить в права владения (например, из-за необходимости выплатить долги покойного).

Тогда, по прошествии полугода со дня открытия наследства, имущество отойдет в собственность муниципалитета (будет признано выморочным). При реализации такой собственности денежные средства отойдут в местный бюджет.

Но даже при таком исходе событий, если найдется наследник, который не мог принять наследство, он не теряет своих прав. Если судом будет доказано, что пропуск срока был более чем уважительным, ему вернут признанное выморочным имущество или же средства, вырученные от продажи наследства.

Срок давности по принятию наследства

Срок принятия наследства известен — полгода с момента смерти завещателя. Но возможно ли его продлить и если да, в каких случаях?

Согласно 196 статье ГК РФ, суд рассматривает дела, связанные с наследством, в течение трех лет, а исчисляется этот период со дня, следующего за днем, в который произошло событие, ставшее отправной точкой для рассматриваемого судом дела (т.е. со дня смерти покойного наследодателя или признания его умершим). Иными словами, наследники, по тем или иным причинам пропустившие срок принятия наследства, могут оспорить распределение имущества в суде до наступления трехлетней годовщины смерти завещателя.

Этот механизм исчисления применим в общих случаях. Если потенциальный наследник никем не был проинформирован о смерти родственника и о завещании, 3-летний срок исковой давности будет исчисляться от того дня, когда наследователь узнал об этом (ст. 200 ГК РФ).

Если к моменту удовлетворения судом заявления истца имущество наследодателя уже было распределено между прочими наследниками, их свидетельства о праве на наследство будут аннулированы, а доли в наследстве пересмотрены и перераспределены.

Даже если 3-летний срок истек, при наличии соответствующих обстоятельств, можно попытаться оспорить распределение имущества в суде. Согласно ст. 196 ГК РФ исковая давность по наследным делам ограничена десятью годами. Если со смерти наследодателя прошло более 10 лет, суд не примет такой иск к рассмотрению ни при каких обстоятельствах.

Когда трансмиссия не возникает

Вступлению в права трансмиссиара могут помешать следующие нюансы:

  1. Наследник умер до момента открытия наследства. В этом случае его потомки получают имущество по праву представления. Например, у гражданина К. был сын и дочь. Сын умер за год до смерти отца. Когда умирает гражданин К., то помимо его дочери имущество получают дети умершего сына. Таким образом, половину квартиры наследует дочь, а другая половина делится пополам между двумя внучками, которые получают наследство по праву представления.
  2. Трансмиссия не предусмотрена, если преемник пропустил срок принятия наследства и не успел восстановить его через суд.
  3. Умерший претендент вступил в наследство по факту. Подобное происходит в том случае, если наследник начал использовать собственность усопшего, оплачивать счета и т. д. Эти действия приравниваются к принятию наследства через нотариуса.
  4. Наследополучатель написал отказ от имущества покойного родственника. Оспорить или отменить отказную не может ни сам наследник, ни его потомки.


Похожие записи:

Оставить Комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *